2018年底,作家江南終于收到了來自蘋果公司的賠付款,這也意味著歷時3年多的作家江南訴蘋果公司侵害信息網(wǎng)絡傳播權糾紛一案徹底結束。
作家陷入知識產權糾紛已經(jīng)不是什么新鮮事,但蘋果公司作為平臺型科技公司,主要提供硬件產品和相關網(wǎng)絡服務,多是技術專利糾紛,兩者為何會產生侵權糾紛呢?這要從江南的一部作品說起。
作家江南狀告蘋果公司
比起本名楊治,江南這個筆名更為大家所熟知。2002年憑借作品《此間的少年》踏入文壇,此后主打幻想文學題材,《九州縹緲錄》《龍族》系列是其代表作。
其中,《九州縹緲錄》系列共包括《九州縹緲錄I蠻荒》《九州縹緲錄II蒼云古齒》《九州縹緲錄III天下名將》《九州縹緲錄IV辰月之征》《九州縹緲錄V一生之盟》《九州縹緲錄VI豹魂》6卷,虛構了一個架空歷史的“九州”世界,作品在2005年至2009年間陸續(xù)由新世界出版社出版發(fā)行。
然而,2015年作家江南發(fā)現(xiàn),在未經(jīng)任何授權的情況下,消費者在使用iPhone、iPad、touch等蘋果公司旗下產品時,只需進入蘋果應用商店AppStore,下載一款名叫“江南方想夢入作品全集”的手機應用,便可直接閱讀《九州縹緲錄》系列作品,或者通過蘋果公司的iTunes軟件將《九州縹緲錄》系列作品下載到終端電腦,然后連接到iPhone等產品上閱讀。
感到被侵權的江南只好一紙訴狀將蘋果公司告上法庭。原告江南認為,被告蘋果公司未經(jīng)本人許可,將原告享有著作權的涉案作品通過信息網(wǎng)絡向社會公眾提供下載閱讀,獲取經(jīng)濟利益,構成對原告作品著作權的侵犯。被告系提供網(wǎng)絡服務,被告對于蘋果商店中存在的侵權應用程序具有主觀過錯,沒有盡到合理注意義務,疏于對涉案應用程序作審核管理。訴求有二:一是蘋果公司刪除相關應用;二是賠償經(jīng)濟損失122.4萬元及合理律師費用3.2萬元。
平臺是否也要擔責
可能也是自知理虧,在案件審理期間,蘋果應用商店刪除了涉案應用程序,江南對此也予以認可,故申請撤回第一項訴訟請求。
但是,關于賠償,被告蘋果公司辯稱:首先是侵權主體的認定。蘋果應用程序商店在中國的實際運營者是艾通思公司。蘋果公司并不實際運營,并非侵權行為的實施者。
其次,涉案應用程序由第三方開發(fā)商獨自完成,被告不存在開發(fā)、上傳、發(fā)布、移除行為,也沒有提供過任何幫助,被告不應為第三方開發(fā)商的侵權行為承擔責任。被告不存在明知應知的主觀過錯。
再次,原告主張的經(jīng)濟損失賠償過高。原告沒有提交證據(jù)證明其遭受的損失,應以被告的獲利來計算,涉案應用程序為免費程序,被告沒有獲利。原告擬通過訴訟獲得高額賠償,屬于惡意訴訟。
由此可以看出,雙方爭議的焦點是,蘋果公司是否是網(wǎng)絡平臺實際經(jīng)營者;蘋果公司是否構成侵權;賠償金額應該是多少合適。
成也模式敗也模式
一審法院認為,雖然蘋果公司主張艾通思公司為蘋果應用程序商店在中國的經(jīng)營者,艾通思公司注冊成立于盧森堡大公國,系蘋果公司的全資子公司。但現(xiàn)有證據(jù)顯示,其僅負責向中國地區(qū)的最終用戶收取和結算相關費用,并無其他經(jīng)營之責。
被告蘋果公司為平臺服務商,其一方面作為iTunes程序開發(fā)者并提供該程序的免費下載,另一方面與開發(fā)商簽訂協(xié)議,是涉案協(xié)議的當事人,并依據(jù)協(xié)議的約定,在AppStore運營中承擔包括協(xié)議內容、政策修改,應用程序的審核、分銷和撤銷等重要職責;應用程序商店所有的應用程序或者由被告自行開發(fā),或者由與其簽訂協(xié)議的開發(fā)商開發(fā)。綜合上述事實,法院認定被告蘋果公司為應用程序商店的經(jīng)營者。
蘋果公司到底是否該為第三方程序開發(fā)商的侵權行為負責呢?法院認為,這需要考慮蘋果公司作為蘋果應用商店的運營者,其對網(wǎng)絡服務平臺的控制力和管理能力。蘋果iOS操作系統(tǒng)作為一個相對封閉的操作系統(tǒng),蘋果公司通過一系列協(xié)議,基本控制了該平臺上應用程序開發(fā)的方向和標準。
根據(jù)協(xié)議,蘋果公司不僅收費許可相關開發(fā)商使用蘋果公司的軟件編寫、測試可運行在iOS環(huán)境下的應用程序,為開發(fā)商提供相關文檔、軟件(源代碼和目標代碼)、應用程序等內容和服務,還要求開發(fā)商開發(fā)的所有應用程序必須提交給蘋果公司,并同意蘋果公司酌情獨自決定是否同意分銷。對于獲得許可發(fā)布的應用程序,蘋果公司有權根據(jù)自身政策需求來挑選,無需受到第三方應用開發(fā)者的限制。
因此,蘋果公司對蘋果應用商店網(wǎng)絡服務平臺及通過該平臺傳播的應用具有很強的控制力和管理能力,不同于單純提供信息存儲空間服務的網(wǎng)絡服務提供者。
那么,蘋果公司在應當知曉涉案應用程序為應用程序開發(fā)商未經(jīng)許可提供的情況下,仍未采取合理措施,故可以認定被告并未盡到合理注意義務,具有主觀過錯,其涉案行為構成侵權,應承擔停止侵權、賠償損失的民事責任。
蘋果公司這種軟硬件結合的閉環(huán)商業(yè)模式一直為商界津津樂道,其與消費者產生的強大黏性幫助其實現(xiàn)了巨大的商業(yè)利潤。但是,強大的控制力同時也意味著要承擔更多責任,對供應鏈上出現(xiàn)的差錯也要承擔相應的責任。
至于賠償金額,根據(jù)《中華人民共和國著作權法》相關規(guī)定,一審法院認為,即使被告未從侵權行為中獲得違法所得,但權利人的損失業(yè)已造成,所以法院以涉案作品的侵權字數(shù)為基礎,結合涉案作品的創(chuàng)作難度、市場價值,被告蘋果公司具體的侵權行為方式、侵權范圍和主觀過錯程度等因素,參照國家有關稿酬的規(guī)定綜合確定賠償損失數(shù)額,最終判定蘋果公司應賠償楊治(作家江南)經(jīng)濟損失20萬元及合理費用3萬元。
避風港原則并不適用
但是,對于這樣的結果,蘋果公司并不認可,遂上訴到北京知識產權法院,理由除了繼續(xù)稱蘋果公司并非實際運營者,以及蘋果公司并未從中獲利之外,還提出了新的辯護理由:蘋果應用程序商店的經(jīng)營者作為網(wǎng)絡服務提供商,不可能逐一核實海量應用程序中的內容,應當適用避風港規(guī)則。在楊治未發(fā)出侵權通知的情況下,一審法院認定蘋果公司未盡到合理的注意義務屬于適用法律錯誤。
所謂避風港原則,指的是用戶提供的內容應當由自己承擔責任,網(wǎng)絡服務提供者在沒有審查的情況下,并不知道網(wǎng)絡用戶的行為。這種情況下,網(wǎng)絡服務提供者只需盡到“通知+刪除”的義務即可。
隨著中國互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)日漸發(fā)達,相關侵權案件日益高發(fā),這一原則也越來越多地被引用,成為影響結果走向的一個重要因素。例如,2016年社會普遍關注的快播侵權案,快播是否適用避風港原則,就成為當時辯論的一大焦點。
然而,北京知識產權法院審理認為,蘋果公司作為AppStore程序應用商店的實際運營者,根據(jù)自身規(guī)劃的商業(yè)模式和運營政策及協(xié)議條款,對AppStore網(wǎng)絡服務平臺具有強大的控制力和管理能力,并不適合避風港原則,駁回了蘋果公司的上訴請求。
這也意味著蘋果公司徹底敗訴,侵權行為成立,也就出現(xiàn)了本文開始的那一幕。
有關專家認為,隨著互聯(lián)網(wǎng)普及越來越廣泛,如何推動減少網(wǎng)絡空間的侵犯知識產權問題變得更為迫切。廣大網(wǎng)絡公司及個人,應尊重他人的知識產權,厘清法律所規(guī)定的合理使用范圍,對于非合理使用的情形應當取得他人授權并支付報酬。此外,除了法律層面外,也需要全社會共同提升網(wǎng)民素質,樹立知識產權意識,告別“占便宜”心理,共同營造尊重知識產權的良好社會氛圍。
中聞律師事務所合伙人王國華律師表示,知識產權保護是一件長期的法律問題,如何能夠很好地保護權利人的合法利益,不僅在知識產權立法方面需要完善,在司法保護力度上也要加大,增加賠償數(shù)額,使權利人不至于贏了官司卻賠了錢,這不僅有利于提升權利人對知識產權維權的信心,更有利于提升社會公眾對司法保護的認識。